为什么地方政府败诉不执行怎么办难执行

  【财新网】(记者 卿滢)当哋时间3月4日欧洲各国新增新冠肺炎确诊病例继续上涨。

  据截至当地3月4日傍晚意大利卫生部公布的数据意大利累计确诊感染新冠病蝳总人数达3089例,较3月3日统计新增587例其中新增28例死亡病例。

  意大利目前累计死亡病例共107例共治愈276例。 扣除此两类人后意大利还有現存患者2706例。

  为了遏制严峻疫情意大利政府败诉不执行怎么办将从3月5日开始关闭意大利全境所有学校,至少到3月15日为止此前,仅囿意大利北部受到疫情影响最严重区域的学校才被关闭另外,意大利全国所有运动比赛─包括意甲联赛都将在没有观众的情况下,闭門举行一个月

  另外,意大利政府败诉不执行怎么办还公布了一项新法案要求全国所有会导致人员聚集、使人与人之间的距离小于┅米的公共活动全部停止。另外也将关闭所有的电影院、剧院等场所。

  该法案还要求意大利人不要与他人握手、拥抱并避免与其怹人产生直接的身体接触。

  意大利总理孔特表示目前意大利的卫生医疗机构存在超过负荷的风险。

  对于关闭全国学校之举意夶利国内出现了一部分来自学生家长的反对声浪,认为这将使家长负担过重

  意大利经济部副部长Laura Castelli表示,政府败诉不执行怎么办已经意识到此举可能对家庭带来的问题并准备发布新的法令,允许家长在家工作照顾孩子。

  意大利卫生部3月4日宣布自3日以来,意大利民防部门已经向意大利被列为最严重的“红区”(包括伦巴第大区10个城镇及威尼托的1个城镇)居民分发了2.5万只医用口罩同时,还向意夶利全境的医护人员提供了40万个欧洲标准等级的防护口罩

  目前疫情较为严重的三个大区之一的艾米利亚-罗马涅大区地方政府败诉不執行怎么办3月4日表示,当地有两名政府败诉不执行怎么办官员核酸检测为阳性另外意大利工业部长Stefano Patuanelli在与他们接触后,也被要求在家自我隔离

  3月4日,意大利政府败诉不执行怎么办还要求所有公共部门负责人重新整理规划办公区域以帮助员工在家工作。

  有预测称依照当前疫情发展,从3月到5月意大利将流失3200万游客,估计损失金额或达到74亿欧元

  意大利经济部长Roberto Gualtieri已承诺对受影响的行业提供税收和其他优惠补助政策,总资助金额达到36亿欧元还有政府败诉不执行怎么办官员透露,这一金额未来可能还会上升到45亿欧元

  在欧洲其他各国,确诊人数也在进一步增长

  据当地时间3月4日晚间统计,德国已累计确诊境内新冠肺炎患者344例一天内新增病例超过100例。目前德国16个州中仅剩一个州尚未发现病例;疫情最集中的区域是德国西部的北威州。

  德国卫生部长萨芬3月4日表示他认为目前新冠疒毒已成为一项“全球性的大流行病(pandemic)”,但德国的疫情尚未到达顶峰这意味着未来德国的形势还将进一步严峻。

  德国也在3月4日宣布禁止所有医疗用品的出口同时发出针对游轮旅行的风险警告。

  法国方面截至3月4日,法国境内累计确诊新冠肺炎病例257例较前┅天增长45例,累计死亡病例为4人为了应对疫情,法国总理菲利浦3月4日正式颁布政令:从当日起由法国卫生部统一征用法国口罩的库存忣产能,优先发放给公共卫生专业人员及感染新型冠状病毒的病患

  征用范围包括:所有公立、私营企业的FFP2等级防护口罩库存;所有苼产或销售厂家的防喷溅口罩库存,以及从政令颁布之日起到5月31日间生产的所有欧盟FFP2等级防护口罩和防喷溅口罩

  另外,在当地时间3朤4日中午巴黎卢浮宫博物馆已重新恢复对公众开放。

  此前在3月1日卢浮宫员工因担忧新冠病毒扩散,集体表决通过利用员工“特殊嘚停工权力”暂时关闭了博物馆为控制疫情进一步恶化,法国政府败诉不执行怎么办还宣布取消所有在封闭环境中举办的超过5000人的大型活动

  而在欧盟总部所在地布鲁塞尔,据比利时联邦公共卫生局消息3月4日有两名在欧盟机构大楼中工作的人员被确诊感染新冠肺炎。其中一人在欧洲防务署工作另一名则是在欧洲理事会工作。

  目前在欧洲防务署发现的感染者已在2月29日出现症状后就自我隔离并未返回工作场所。

  欧洲理事会则表示虽然有1名员工被感染,但不准备取消会议等活动欧洲理事会还透露,这名感染者的工作性质本身就与外来人员几乎没有直接接触。

  欧洲央行也在3月4日发布公告称在2020年4月20日前,所有欧央行执行董事会和工作人员的“非必要旅行”行程将被限制另外,除了与利率决议相关的例行新闻发布会将按计划举行其余在欧央行举行的会议都将延期进行。欧央行还强調称:“迄今为止还没有在欧央行职工中发现新冠疫情。”

  英国方面 3月4日,英国新增新冠肺炎感染者34人这是英国自发现新冠病唎以来单日增幅最大的一天。

  目前英国境内共发现感染者85人英格兰地区的首席医疗官克里斯·惠蒂此前表示,疫情在英国暴发是“几乎确定”的事件,也极有可能出现死亡病例。

  同样在3月4日,英国政府败诉不执行怎么办将新冠肺炎正式列为法定传染病英国卫生囷社会保障部宣布,此举是为了减轻疫情对企业的冲击当企业因疫情面临停业等情况,将可通过保险寻求赔偿此前苏格兰、北爱尔兰等地区政府败诉不执行怎么办皆已将新冠肺炎列为法定传染病。

  另外在3月4日欧洲还新增了波兰和斯洛文尼亚两国出现首例确诊病例。

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2012年我的叔父不讲理强行把我家院門锁住经政府败诉不执行怎么办部门多次调解无效,无奈我们以侵权诉之县人民法院经法院审理,依法判决让被告开锁被告不履行判决,无奈我们申请法院法院强行打开门锁走后,被告又将门锁上该怎么办

编者按:本文收入鲁道夫·冯·耶林:《为权利而斗争》,胡宝海译,中国法制出版社2004年版

法的目标是和平,而实现和平的手段是斗争只要法必须防御来自不法的侵害——此现象将与世共存,则法无斗争将无济于事法的生命是斗争,即国民的、国家权力的、阶级的、个人的斗争

世界上的一切法都昰经过斗争得来的。所有重要的法规首先必须从其否定者手中夺取不管是国民的权利,还是个人的权利大凡一切权利的前提就在于时刻都准备着去主张权利。法不仅仅是思想而是活的力量。因此正义女神一手持有衡量权利的天平,另一只手握有为主张权利而准备的寶剑无天平的宝剑是赤裸裸的暴力,无宝剑的天平则意味着法的软弱可欺天平与宝剑相互依存,正义女神挥舞宝剑的力量与操作天平嘚技巧得以均衡之处恰恰是健全的法律状态之所在。

法是不断的努力但这不单是国家权力的,而是所有国民的努力纵观法生命的全蔀,展现在我们眼前的是全体国民前仆后继地竞争和奋斗的情景这情景与全体国民在经济以及精神生产领域展开的竞争和奋斗一样。处於必须主张自己权利的立场上无论何人都将参加这一国民的实践,把各自的绵薄之力投入到实现这世间的法理念中去

当然,并不是所囿人都适合这一要求许多人无任何纷争,末遇任何麻烦在法所规定的轨道上终其一生。对这些人我们说法是斗争,他们定会毫无反應的之所以如此,是因为他们只知道有维持和平与秩序的法并且这从他们自身的经验来看为理所当然。这恰如不费一丝劳苦而获得他囚奋斗成果的富裕继承人否定所有制于劳动一样两者错觉的原因就在于所有与法原本具有的两个面因主体不同而分离,对某人归于享受與和平而对其他人则归于努力与斗争。

 所有与法正像双面雅努斯神的头雅努斯神向某一些人只现其一面,而向另外一些人仅现其另┅面这样两者从雅努斯神那里得到的形象迥若两人。就法而言这种现象无论对单个人还是时代全体同样吻合。某一时代的主旋律是战爭而另一时代的主旋律是和平。国民亦因各个时代的主观安排不同而陷入与个人同样的错觉永久和平的时代——且对永久和平的信仰占据优势的时期,突发的炮声将打破美丽的梦想不费劳苦享受和平的一代将被取而代之,而另一代必须以战争的艰辛为代价去重新获得囷平这样无论对所有还是法,劳苦和享乐将被分离一些人是在享受且在和平之中寿终正寝,而另一些人们则必须为他们劳动、斗争無斗争的和平,无劳苦的享受是天堂的神话。历史教诲我们:和平与享乐只能是前赴后继刻苦努力的产物

由此看来,只有斗争才是法嘚实践关于其实践的必要性和伦理评价,与所有之于劳动别无二致这一思想将在下文中详加论及,我不认为这是徒劳无功的工作非泹如此,我还认为这是在补偿我国学说(我认为这不单指法哲学也包括实定法学)犯下的懒惰之罪。我国的学说至今从某一角度而言與正义女神的宝剑相比,更多地关注于其手中的天平这一点昭然若揭。依我看来我国的学说之所以没有把法按其本来面目的现实来理解,原因在于不是将法从纯学问的立场上即从其现实的侧面作为实力概念来考察,而是从伦理的侧面作为抽象的法规体系片面的观察、理解,这一立场贯穿始终总而言之,这一批判的正确性将随着我阐述的深入得以证明

众所周知,法这一概念在客观的和主观的双重意义上被应用所谓客观意义的法(Recht)是指由国家适用的法原则的总体、生活的法秩序。所谓主观意义的法即上文所言的对抽象规则加以具体化而形成的个人的具体权利不论何种情形,法都将遇到必须克服的抵抗即法必须通过斗争这一手段而获得自身之存在并得以主张。作为本书最初的考察对象我选择了为第二个方向(权利)而斗争。但是也想证明我的权利本质在于斗争这一主张对第一个方向(客观嘚法)也是正确的

这一点从由国家实施法来看,已毫无疑问因此无庸赘述。理由是国家要维护法秩序除对不法侵害进行不断的斗争別无它途。然而关于法的成立即不单是处于历史源头上的法的原始成立,还有平素在我们眼前呈现的法的革新、现存制度的废止、新法對旧法的废除一言以蔽之,法的进步则另当别论因为法的生成也要服从于法的全部生存过程所服从的相同规则。与我这见解相对立臸少在今日罗马法学中,仍然存在被普遍接受的其他见解我在此权且简单地把它用两个主要代表人物的名字命名为“关于法成立的萨维胒(SAVIGNY)一普夫达(PUCHTA)说”,依据这一学说法的形成同语言的形成一样,是在无意识之中自发自然形成的,既无任何角逐亦无任何斗爭,就连任何努力也不需要毋宁说,法的形成所依靠的是不费丝毫劳苦缓慢且稳健地自行开拓前路的真理的无声作用的力量,是徐徐嘚沁透人心的并逐渐表现于行为上的信念所具有的威力——新的法规正如语言的规则,悠然自得降临人世依这一见解,古罗马法所确認的债权人可将支付不能的债务人卖到国外做奴隶或所有人可将自己之物从占有人手中夺回等法原则,同拉丁语中规定cum这一前置词支配夺格的古代罗马文法几乎以同样的方式形成的了。

这是我大学毕业当时对法的成立所持有的观点甚至在其后的长时期里,我处于此观點的影响之下这一观点正确吗?必须承认法同语言完全一样,表现为超越目的和意识的——用传统的成语言之——表现为有机地内在發展这种发展表现为学问依据分析的方法,将通过在交易场上发生的千篇一律的自治的法律行为的缔结而积累的全部的法原则以及现存嘚法加以明晰化使之成为可被认识的一切抽象概念、命题、原则。

但是这两个因素即交易与学问的力量是有限的,即使可以在事前设萣的轨道范围内调整和促进运动但却不能够决溃阻挡水流向新方向前进的堤防。而只有立法即国家权力为实现这一目标所为有目的的行為方身堪此任。因此诉讼程序及实体法的重要修订这一切最终由立法完成并非偶然,而是深深植根于法的本质的必然然而,毫无疑問有时立法对现行法所施变更的影响尽量限制在现行法本身即限于抽象内容的范围内,目的是不要将其作用波及到依据现行法而形成的具体关系领域——将不起作用的螺丝、滚轮卸下来换成完好的换言之,不过为法律机械的简单修缮而已但是这样的更换,常常也会是若不对既存的权利和利益作重大损害则无法进行随着时间的流逝,诸多的个人的和阶级全体的利益与现行法结成盘根错节的牢固关系,不大刀阔斧地侵害那些利益现行法就无法废止。法规或制度之所以成为问题就是因为它是对那些既得利益的宣战书。意味着要把水螅无数的触角扭开并且,这种试验在所有自我保护本能的自然作用下招惹来自被威胁的既得利益方的猛烈抵抗,以至于斗争大凡斗爭都如此。这种斗争中决定胜败的不是理由的强弱而是相对抗势力的力量关系。正像力量的平行四边形产生脱离最初的方向,渐渐向對角线靠拢的结果这点正好说明了很早很早以前由舆论宣告某人死亡(放逐)的各种制度,仍然可延续下来的这一事实这种制度得以延续,并非历史的惰性力量而是主张自己财产利益的抵抗力。

为此当现行法由利益支配之时,新法要强行出台经常非经过跨世纪的鬥争不可,这种斗争达到顶峰利益便采取既得利益权的形式。此时两个党派对峙,每一方都依法的神圣不可侵犯为旗帜而战斗即一方主张历史上的法、过去的法的神圣性,而另一方主张永久发展更新的法对不断涌现的新事物的人类的根本权利的神圣性——也就是说,法理念与法理念相冲突时把作为法理念载体的主体所具有的力量和存在的全部当成他的信念的赌注,最终服从历史的审判从这一点仩看,这种冲突具有悲剧的性格法的历史上所应记载的伟大成果诸如奴隶农奴制的废止、土地所有、营业、信仰的自由等等,莫不经过跨世纪的斗争始告胜利。并且法跋涉的道路曾几度流血,到处可见惨遭蹂躏的权利为何?因为“法是食吾子的撒旦”法只有靠摒除自己的过去,方得再生一旦成立,便要求它无限制地永远存续下去这种具体的法就好象对自己的母亲舞拳头的孩子。它既依赖法理念同时又侮辱法理念。因为法理念是永恒发展的现存的法必须给新生的法让出位置——“现存的一切都是值得毁灭的”——这样在我們看来,法在历史的发展过程中表现为探索、角逐、斗争总之,表现为艰苦的努力而语言是在无意识之中形成的,人类的精神在此并未遇到任何强大的抵抗另外,艺术除其自身的过去即一个时代的时尚以外,别无必须克服的对象然而,作为目的概念的法置身于人類的目的、努力、利益交织构成的漩涡之中为了发现正确的道路,不停地摸索、探求并且前路一旦出现曙光,则必须摧毁阻碍前行的抵抗诚然,法的发展与艺术、语言完全相同是规范性的、统一的,此为不争之事实但至于发展的方式,则与艺术、语言判然有别洇此,在这个意义上我们必须毫不留情地摒弃由萨维尼提倡的,旋即被公认的学说即分属异端的法同语言和艺术的类比。他的学说作為一种理论观点并不危险但是错误的,而且含有作为政治准则不能被人折服的极端宿命的错误这一学说在人们务必行动的领域,且必須以完全明确的目的意识倾注全力而行动之际却教导人们事物是自然而然形成的,人的最佳选择是无所事事只管信赖、企盼由法的所謂源泉——民族的的信念逐渐显现出来的东西,徒然地予人以希望萨维尼及其弟子之所以不喜欢立法的干预,原因就在于此另外,普夫达派的习惯法理论对习惯的真义的完全误解原因亦在于此。习惯对普夫达而言,只不过是对法信念的单纯认识而已这个卓越的人甚至不知晓这个道理:法信念依靠行动才得以形成其自身,依靠行动来维持支配生活的力量和使命——总之法是一个实力概念,这一命題同样适合于习惯法普夫达不过是以其学说适应了他生活的那个时代的潮流。因为当时是我们文学史上的浪漫主义时代浪漫主义的概念被毫不犹豫地挪用到法学上,不遗余力地相互比较这两个领域所经受之潮流的人即使主张自己是历史学派,同时称之浪漫派亦不可谓の不当

法同原野上的草一样,无痛苦无辛劳,无须雕琢自然形成,这样的想法的确是浪漫主义的观念换言之,是基于对过去状态嘚错误的理想化的观念然而。严酷的现实教诲我们的正好相反并且仅限于现在我们看到的片断的现实,以及今日展现于我们面前的诸哆国民利用暴力进行角逐的片断的现实就否定了那一切,不仅如此将目光投向过去,任何角落都会得到相同的印象正缘于此,给萨維尼派的理论留下的只有我们尚无信息的史前时代。但是如果允许对此设定假说的话我的假说在这一点上也反对萨维尼学派。原因是薩维尼学派的人们认定史前时代是法由民族信念内部平稳顺利产生的舞台我的学说至少从法的看得见的历史发展加以类推,并且具有较夶的心理的盖然性这一长处这一切在读完以下我的观点定会明白无疑。对原始时代曾一度出现把它用真实、公明、诚实、纯真的心、虔誠的信仰等所有赞美加以粉饰的潮流如果的确是在这个基础上的话,法只靠法的信念力量就能够繁荣了或许无需拳头和剑。然而虔誠的原始时代恰恰正相反,带着诸如野蛮、残酷、非人道、狡猾、诡谲的特征现今已路人皆知。原始时代比其后的时代更容易产生法這一推定实难服人。我确信如下的结论即原始时代要获得法,要比其后时代付出更多的劳苦例如从规定把自己的所有物从任何占有人處夺取的所有权人的权能,以及把支付不能的债务人卖给国外做奴隶的债权人的权能的最古的罗马法回溯这以前所援用的更单纯的法规嘟必须在激烈的斗争中获得无可争议的普遍承认。但这一点姑且不论我们将视线移开原始时代,因为有记载的历史关于法的成立所传递給我们的信息已经十分充足历史告诉我们,法的诞生与人的降生一样一般都伴随剧烈的阵痛。

事实若诚如前文所述我们要对此感喟鈈已。无劳苦则国民无从获得法国民必须为法而角逐、斗争、流血。这一事实把国民与法内在地紧密联结这与分娩时以生命为赌注的這一事实把母与子内在地结为一体完全一致。不费劳苦而得到法犹如白领回来的雏子。鹳带回来的雏子有时也可能被狐狸、秃鹰领走。但是孩子的生身之母决不许孩子被他人夺走国民浴血奋斗获得的法和制度亦莫不如此。

在此可确切地得出如下主张某一国民拥护并主张自国法的激情强度取决于为获得法所付出的劳苦和努力的量。联结国民和法之间确确实实的纽带不是习惯而是牺牲,并且神对祈求祝福的国民不施于他们之所需,不是减轻他们为获得法所倾注的劳苦反而变本加厉。在这个意义上我敢说为法的诞生而必要的斗争,不是灾祸而是恩惠。

第二章  斗争是法的生命

让我们把视线投向为主观的或具体的权利而斗争中这一斗争由权利被侵害、被抑制而引发。无论个人的权利还是民族的权利,大凡一切权利都面临着被侵害、被抑制的危险——因为权利人主张的利益常常与否定其利益主張的他人的利益相对抗——显而易见这一斗争下自私法,上至公法和国际法在法的全部领域周而复始。被侵害的权利在国际法上以战爭的形式加以主张对国家权力的恣意行为和违宪,国民采取暴动、骚乱、革命的形式加以抵抗通过所谓私刑法、中世纪的自力救济权、私斗法及其在现代的遗留——决斗的形式,私权不稳定地行使采取正当防卫形式进行自我防护,最终依靠民事诉讼形式合法地主张权利所有这一切尽管斗争标的物的保障、斗争形式和层次各种各样,但只不过同样是为权利而斗争的不同形式和场面而已我之所以从这些形式之中特别地抽出最平凡的,即采取诉讼形式为私权而进行的合法斗争加以阐述并不是因为这对于作为法律工作者的我为近在眼前の事,而是因为在这一斗争中事物的真相更容易被法律工作者和行外人都毫无例外地误解,而在其他一切场合下事物的真相明明白白。在这些情形之下问题在于作为最高赌注的财产对此再悟性愚钝的人都晓得,不会有人提出如此愚蠢的问题:为何要斗争为何要互不楿让?但是私法上采取民事诉讼形式的斗争则迥然有别即作为其斗争对象的利益相对而言微不足取,它通常表现为所有权归属问题与這个问题纠缠不开的卑俗印象,令看到这一问题的人们觉得这是彻头彻尾、枯燥无味的利害计较和处世观领域问题并且这一斗争采取的形式,这种形式所具有的机械的性格人格自由将一切有力的自我主张拒之门外,这些因素丝毫无助于缓和这种不利印象当然在这种斗爭中,人格与人格直接交锋于是斗争的真义昭彰于天下的时代来临了。在用剑来解决围绕所有权归属而产生的争端时代在中世纪骑士姠对方递交决斗状的时代,斗争所寻求的并不单单是防备物的价值、金钱的损失而是以权利和名誉为赌注通过物去主张人格本身,这一點就连局外人都切身的感受到了

但是,时至今日即使在形式上有所不同要在实质上得出与当时相同的解释,完全没必要把往昔已消失嘚状态唤回到今日来纵览今日生活各种现象,仅凭心理的自我观察就十分奏效了

当权利被侵害时,不管什么样的权利人都不得不直面洳下问题即必须斗争,抑或为逃避斗争而对权利见死不救谁都不能够逃避这一决断。无论结果如何这一决断毫无例外的伴随着牺牲。一种情形的权利成为和平的牺牲另一种情况是和平成为权利的牺牲。如果寻根问底结论可能是,从该事件和人的具体情况来判断哪个牺牲更易容忍而已。有钱人为了和平将抛弃对他们并不那样重要的争议标的额而穷人因为对他们来看,同样的金额更重要因而舍棄和平。因此为权利而斗争的问题,成了纯粹的计算问题进行决断时,就必须衡量其利益和损失

然而,谁都清楚实际上这种决断並不那么简单。日常经验告诉我们有的诉讼争议标的物的价值与估计到的辛苦、不安和费用不符。没有人肯为落入水中的一个塔勒银币洏投入两个塔勒银币——对他而言为此事应该出多少费用是纯粹的计算问题。既然如此那么他为什么在诉诸公堂之际不去尝试相同的計算问题呢!他计算诉讼的得失,没有人期待此费用应由对方负担法律工作者清楚,即使确实预见到为胜诉必须支付高额代价当事人吔常常不愿回避诉讼。律师向当事人说明其官司胜诉无望劝他打消诉讼念头时,经常得到这样的回答即我自己已下定决心打这场官司,费用多少在所不惜

从不同利害打算的角度来看,对这一实在不可思议的行为如何说明才好呢对此一般的答案众人皆晓,即诉讼癖洎以为是令人头疼的人,纠纷好事者即使实际上要支付高额代价(恐怕比对方高)还要向对方倾泄愤懑的冲动。在此我们将视线从私人間的纠纷转向两国国民间的纷争假设一国国民从另一国国民不法夺取一平方英里荒废的无价值土地,被夺取土地的国民应诉诸战争吗讓我们以上面的诉讼癖论者判断数英尺田地被他人耕种,或自己的农地被人投了石头的农民案子的观点考察这一问题吧一平方英里的荒哋与战争——涂炭生灵,焚毁城郭枯竭国力,终至国度岌岌可危的战争相比具有怎样的意义呢?为获如此战果而付出如此牺牲之举鈳谓愚蠢之至。

只要以相同尺度衡量农民和国民其判断无外乎前文所述。但是没有人认为对农民适合的作法也适合于国民众人皆知对這样的权利侵害而沉默无语的国民等于在自己的死刑判决书上画押。被邻国夺取一平方英里土地而等闲视之的国民不久其残存的土地也將被夺去,最后失去自己一切土地直至国将不国。如此命运对如此的国民再合适不过了

如果说,国民对一平方英里的土地不问其价值洳何必须保卫的话而农民岂能不为一片土地而斗争呢?对于我们下面这句话只有农民应该容忍吗?曰“对丘比特神容许之事对牛则鈈被容许(quodlicet Jovi,non liccet bovi)”正象国民不是为一平方英里的土地,而是为其名誉和独立而斗争一样原告为保卫其权利免遭卑劣的蔑视而进行诉讼嘚目的,并不在于微不足取的标的物而是为了主张人格本身及其法感情这一理想目的,与这一目的相比诉讼带来的一切牺牲和劳神对權利人而言,通通无足挂齿——目的补偿了手段被害人为提起诉讼而奔走呼号,不是为金钱利益而是为蒙受不法侵害而产生的伦理痛苦。对他而言所要求的并非单单是返还标的物——此时常常为确认诉讼动机而把标的物事先捐给济贫院——为的是主张自己正当的权利。心灵之声告诫他自己决不后退,重要的不是区区标的而是他的人格,他的名誉他的法感情,他作为人的自尊——即诉讼对他而言从单纯的利益问题变化为主张人格抑或放弃人格这一问题。

然而经验表明,在其他方面难分高下的许多人常常虽处于相同的状态但卻做出完全相反的决断——对他们而言,与其艰难地主张权利倒不如以和平为贵,对此如何评价呢在此能否就反驳道“某些人好争斗洏另一些好和平”,从法的立场上两者均被肯定,因为法将主张权利抑或放弃权利的选择权委诸权利人对司空见惯的这种见解,我认為与法的核心相抵触且必须加以剔除,这种想法泛滥之处法将成为一纸空文。因为法需要为自身生存而与不法行为进行顽强抵抗而仩述见解正相反,宣传对不法行为的胆小鬼式的逃避对此我提出如下命题与之针锋相对,即对向人格挑战的不法卑劣的行为换言之,對其行为实施方式带有无视权利、侮辱人格性质的权利侵害加以抵抗是义务它是权利人对自身的义务——因为它是道德上的自我保护的命令,同时它是对国家社会的义务——因为它是为实现法所必需的

第三章 为权利而斗争是对权利人自己的义务

主张自己的生存,是一切生物的最高法则任何生物都有自我保护的本能。但对人类而言人不但是肉体的生命,同时还精神的生存问题精神生存条件之一即主张权利。人在权利之中方具有精神的生存条件并依靠权利保护精神的生存条件。若无权利人将归于家畜,因此罗马人把奴隶同家畜┅样对待这从抽象的法观点来看完全首尾一致。因此主张权利是精神上的自我保护义务,完全放弃权利(今日不可能但曾经可能过)是精神上的自杀。之所以如此因为这些生存条件仅凭法的抽象的保证是不充分的,需要权利主体的具体主张主张权利的契机当然是侵害生存条件的行为,因此具体地主张权利更为必要。

在刑事方面的例子如盗窃和抢劫。这不仅仅是对所有权的侵害也是对法定权利的侵害,进而否认我人格的根本生存条件因此他们的行为并不止于侵害我的物,也是对我人格的侵害只有当强盗对被害人做出是选擇生命还是金钱的威胁时,主张所有权的义务与维持生命这一更高层次义务相冲突才使放弃所有权成为合理的,但是除此情形以外对鉯蔑视自己人格践踏权利的行为,用尽一切可能的手段加以回击是每个人对自己的义务

在民事方面的例子,如拒不履行债务对于此应該从主观与客观这一区别分析。拒不履行债务的债务人可以分为两种一种是善意的,这种债务也许是出于债务人不知道自己的债务如繼承人不知道被继承人生前与我有债务关系。另一种是恶意的这种债务人明知有债务,且有支付能力却拒绝履行,希望我放弃法定的權利债务人是出于善意还是恶意,决定我的态度后一种债务人对我而言等同于盗窃,他要故意抢夺我的财物在他存在着故意的不法。与此相对而前一种场合下的债务人的继承人相当于我财物的善意占有人,他并不否认债务人必须还债这一原则只是否定其身为债务囚的主张。因此我关于善意占有人在上所阐述的一切对他均适用对他,我也许采取和解或考虑到诉讼的前景不乐观而延缓提起诉讼。泹对待企图剥夺我的正当权利希望我对诉讼恐惧、懒怠、漠不关心、软弱无力的债务人,无论耗尽多少费用我都应该追回自己的权利,而且必须追回我若不这样做,不单放弃了这个权利而且是放弃了正义本身。

我们不难看到在现实中,农民更看重自己的土地所有權军人更看重自己的荣誉和名誉,而对商人而言与军人的名誉、农民的所有权相当的是信用。这都当事人自身的阶级所决定的我这樣阐述以证明所谓法感情依阶级、职业的不同而表现出不同反映。是想利用这一事实来证明远比其重要的真理即试图正确评价这一命题,一切权利人通过保护自己的权利而保护自己的精神的生存条件因为上述三个阶级的例子中,各阶级的固有的生存条件的不同所显示絀的对不同权利的反应。这一事实教导我们法感情的反应与一般的感情不同并不取决于气质或性格因素,还取决于社会因素这个社会洇素是对该阶级的生存目的所不可缺的法律制度。看看国家神政国家对渎神打上了罪该万死的重罪的烙印,而对侵犯土地边界则视为简單的轻罪(摩西的法)与此相反,农业国家则对后者科以毫不留情的刑罚而对渎神罪则处以宽大的刑罚(古罗马法)。商业国家把伪慥货币和其他伪造军事国家把不服从、违反服役等;专制主义国家把大逆罪作为第一等之罪。而且不管哪类国家对上述犯罪都利用与其他犯罪构成明显对照的严厉态度来处置。总之国家和个人当感到固有的生存条件直接遭到威胁时,其法感情的反应也会更加强烈

人們不为标的物的价值所刺激而反抗,宁愿图安逸回避为主张权利而斗争。这种不坚定思想的原因何在呢对我们而言,问题仅是认识这┅思想揭示其本来面目。阐明这一不坚定思想的实际的处世哲学只能是胆小怕事的策略。从战场上逃脱的胆小鬼可使自己的生命免于潒别人那样的牺牲但这个胆小鬼为保全生命而牺牲了荣誉。假如大家均象胆小鬼那样考虑的话将会是全军覆没的。

因胆小怕事而放弃權利即使作为单个人的行为是无害的,但如果把它上升到一种处世观法本身将遭到破坏。因为这一斗争不但是由个人进行的在发达國家,国家权力也大规模地参加这一斗争积极追究处罚对个人的权利、生命、人格和财产的所有重大侵害。警察和法官承担保了护权利嘚工作中的重要部分而且对完全委诸于个人追究的侵害,从未中断过关注因为并非所有人都承袭胆小怕事者的计谋,而且胆小怕事者┅旦争执标的物的价值超过了自己宁愿息事宁人的程度就会投身于斗争者的行列。否则可以想象失职的警察和刑事法官将带来怎样的後果将不言而喻。难道不会是鼓励盗窃和强盗吗同样的道理也适用于国家间关系,因为在这种场合下任何国家都是完全自立的在协助其权利伸张之上不复有更高的权力。由争执标的物的物质价值来决定是否抵抗不法的处世观在处理国际关系上意味着什么呢?

正因如此我们排斥这一处世观,即懒怠的道德它为具有健全的法感情的国民和个人所不屑一顾。它是病态的、麻木的法感情的表象和产物这種处世观无论我们如何论证,都只能得出损害、破坏自身利益的结果假如在例外条件下,消除了损害后果也不能认为它是正确的。在這种有利的状态下这一处世观是如何地传播有害影响的,将留待后叙

第四章 主张权利是对社会的义务

到此为止,我对前面提出的两个命题之中的第一个即为权利而斗争是权利人对其自身的义务这一命题详加论述。下面我开始对第二个命题即主张权利是对社会的义务這一命题展开讨论。

为了给这一命题立稳根据无论如何有必要对客观意义上的法与主观意义上的法的关系,不管多少做些更深入的考察这一关系的核心在何处呢?如果作如下判断就是在忠实地传播广为人承认的见解,即前者为后者的前提换言之,具体权利只有在存茬抽象的法规规定的条件下方能成立依通说,两者关系不超出这一判断但通说的思考方法完全是片面的,因为它只强调具体权利对抽潒的法的依附通说忽视了这种依附关系在相反的方向上也同样存在。不只是具体权利从抽象的法中获得生命和力量并且相反地将获得粅返还给抽象的法。权利的本领在于实际上被实现因此一次都未经过实践,且即使参加过现在已失去实现机会的规范,不能称为法规范这样的法规范如松弛的发条,对启动法律机械不生作用因此,摒除这种规范也毫无影响不问是公法、刑法还是私法,这对法的任哬部门都同样适用罗马法把不使用(desuetudo)作为法律废止的原因,明确的加以规定与之相应的是,权利之不行使延续一定期间致使具体权利消灭(消灭时效)公法和刑法的法律实施采取了作为国家机关义务的形式。而私法的实施采取了民事权利的形式及完全委诸私人的意思和积极的行为。在前一种情形法律实施由国家机关和官吏来履行义务;而后一种情形,由私人主张自己的权利不管是由于对权利嘚无知,还是懒惰、胆小怕事私人因一定关系,不能持续且正常的行使自己权利时法规事实上处于麻痹状态。然而我们可以这样说,私法法规的现实性及其实际上的力量只有在行使具体的权利时,且通过行使方得验证而且,具体的权利作为权利其生命由法规获嘚,同时其获得物又返还给法规即客观的抽象的法和主观的具体权利的关系就象从心脏流出又返回心脏的血液循环一样。

公法规定的实施问题仰仗官吏对义务的忠实程度。私法规定的实施问题依靠权利人主张权利的动机即取决于其利益关心和法感情的有效性。因此如果这些都不起作用即法感情麻木无力,且无能力克服对利益关心的懒惰对纠纷厌恶,对诉讼缩手缩脚此时法规只能是一纸空文。

这樣一来有人也许会反驳那也未曾不可,反正最终受苦的是权利人本人不是吗?在此拿前面用过的敌前逃跑的例子为佐证有1000人必须迎戰时,若其中一人逃跑了不会有大影响。但其中1OO人弃甲曳兵的话忠实地死守阵地的人们随之增加了难度,抵抗的负担完完全全地压在叻他们的肩上我想通过这个例子事实真相已昭然若揭了。在私法领域存在着法与不法的斗争需要万人团结一心的团体、国民共赴斗争。在此逃跑者无论是谁都是对共同事业犯下了背信弃义之罪。因为它长了敌人的信心和土气增强了敌人的力量。恣意和违法行为甚嚣塵土之时常常证明负有法律防御之任的人们没有履行其义务。因此在私法上要求每个人在各自的岗位上维护法律在自己岗位上做法律嘚看守人和执行人。可以认为他的被承认的具体权利是由国家赋予的权能即在他的利益圈之内通过为法律而斗争来抵御不法,相对于面姠官吏的无条件且一般要求它是附条件的特殊要求。主张权利的人就是在自己的权利这一狭小的范围内维护法本身。但他的行动远远超出他一身的利益和效果其行动带来的一般利益,已不只是法律的权威和尊严所自我主张的理念利益而是任何人都感知到的极为现实嘚、极为实际的利益,即使对理念利益全然不知者对这一现实利益也能理解。所谓现实利益是指保障、维护每个人都不同程度给以关心嘚交易生活之稳定秩序如果雇主不适用仆婢条例,债权人不能冻结债务人之物普通的购买者不尊重正确的度量和官定价格,这不但使法律理念的权威陷人危机同时也放弃了市民生活的现实秩序,其有害结果波及之广不可预料(例如整个信用体系将遭受沉重打击)因為即使我决心为实现明确的权利而斗争,若可能的话我倒宁愿避开斗争——把我的资本从本国移到国外,商品不是从国内采购而是从國外进口。在这一事实之下具有勇气适用法律的少数者的命运是千真万确的殉教。他们不知晓放纵恣意妄为他们强韧的法感情对他们洏言变成了真正的诅咒。被本来或许会成为他们盟友的人们抛弃他独自一个与由世间的漠不关心的胆小怕事养成的无法无天相对峙。付絀重大牺牲即使获得何等忠诚于自己这~仅有的满足,而等待他们的不是真正的评价而常常是嘲笑和轻蔑。造成这种状态的责任不在犯法者一面而在于无勇气守护法的人们一面。不法捣毁法时不法应遭镇压。如果我将“不得为不法”、“不得姑息不法”这两个命题必须放在对交易的实际意义上加以评价的话第一个命题是“不得姑息不法”,而第二个命题则是“不得为不法”因为(人类大抵如此)如果不考虑权利人的抵抗,与只具有根本的单一道德力量的命令相比必将遇到从权利人发出的顽强抵抗则是确实的,它将打消人们犯法的念头

继续以上的论述,如果我提出主张对被遭攻击的具体权利的保护,不但是权利人对自己的义务而且是对社会的义务,这是否言过其实呢权利人通过自己权利来维护法律,并通过法律来维护社会不可或缺的秩序倘若上面所阐述的内容是事实的话,也许无人會否定这种维护是权利人所负的对社会的义务如果为抵御外敌而进行特殊的斗争,社会有权召集权利人的话即每个人负有对外保障共哃利益的义务的话,在社会内部也莫不如此此时,一切善良的人、有勇气的人不该集合起来紧密团结吗正象前种情形下对外敌那样,現在对内部的敌人难道不该这样吗如果可以认为在对外敌斗争中,胆小鬼的逃跑应被看成是对共同事业的背叛的话此时此地难道他不該得到应有的同样责难吗?法与正义在一国中兴之际光凭法官在法庭时刻等候审案、警察派出巡逻还不够,每个人都相应地尽其所能加鉯协助是必要的当恣意妄为和无法无天的九头蛇希多拉神抬头之时,每个人都有踏上一只脚的命令和义务受法庇护的人都应该尽其所能为保护法的威力和威信做出贡献。总之在社会利益上每个人都是为权利而斗争的天生的斗士。

我的这一观点就在于说明每个人对主张洎己权利所负的使命是何等重要这也许不必逐位地提醒大家注意。依历来的说法我们对于所接受教育的法的态度完全只是单方面的,被动的而我的学说则主张权利人由法获得的利益应全部返还给法,以这种交互作用取而代之这是对伟大的国民使命的协助,我的观点僦是承认权利人负有这一协助的使命权利人自身是否自觉这一使命之存在无关紧要,因为道德世界秩序的伟大与崇高不仅依赖于理解咜的人们的努力,并且具有使不理解其使命的人在不知不觉中自发协助的有效手段促使人们结婚的动机因人而异,有的人出于人的本能の中最为高尚的情感另一些人则出于野蛮的感官快乐,第三种人则出于安乐第四种人出于物欲。总之上述动机都可导致结婚。同样茬为权利而斗争中动机亦因人不同尽管存在诸如实际利益、权利侵害带来的痛苦,义务感和法理念本身等差异但这些动机都将使他们奔赴战场——总之,他们将为共同的事业为对恣意妄为的斗争而相互携起手来。

这样一来我们攀登上为权利而斗争的理想顶峰,从利益这一低层次的动机出发经由人格的道德自我保存的认识,最终到达为实现有利于社会的法理念而每个人都要同心协力的认识

由于个囚的权利遭侵害被否定,导致法本身遭侵害、被否定因此保护主张个人的权利也就是在保护和主张法。权利主体为权利而斗争由此这將获得多么伟大的意义啊!因为对权利寄予关心具有如此普遍意义,所以与理想的顶峰相比纯粹个人领域(无见识者把它看成权利斗争嘚惟一动机),其个人的各种利益、目的、热情的位置处于何等低下!

许多人或许要这样说此顶峰位于至高之处,只有法哲学者才见得因此不会有人为这一法理念而提起诉讼。为反驳此主张请允许我谈一谈罗马法。在罗马法这一理想感觉的现实性在民众诉讼(actiones populares)制度Φ极为明显易见因此如果在现代将这一理想感觉拒之门外的话,则不能说我们对现代是公平的亲眼目睹恣意行为压制权利而感到激奋、道德愤怒的人们,无论谁都拥有这种感觉因为在自己遭受权利侵害所引起的感情之中,尽管混入了利己的动机但那种道德愤怒完全鈳以从支配人们心灵的法理念的道德力量中找到根据,即它是对亵读权利的强有力道德性质的抗议因为法感情是由自身产生的极其美妙、感人至深的证言——它无论是对心理学者的观察还是诗人的创作力同样地富有勉力,是有益的道德创造物据我所知,在人的内心中洳此突然地引起这般强有力变化的激情尚无它种。众所周知即使极其敦厚的具有姑息迁就性格的人,由此有可能进入人从未经历过的感凊激烈状态——这正是触动了他们自身中最高尚、最深藏的内心的证据这是道德世界上发生的暴风雨现象,其发生是突如其来、间不容發、激烈异常的并且象暴风雨一样横扫一切,依靠顺流而下的不可抗拒的道德力量其形式气宇轩昂,并且充满威严同时在冲击和效果作用下从容而庄严——这是世界与权利主体两者的道德净化。当然权利主体有限的力量当碰上支持恣意行为而拒绝支持权利的制度时,将粉身碎骨此时,暴风雨将捣毁掀起风暴者自身等待他的正如后述,或是由法感情被侵害所带来的罪犯命运或是因软弱无能而蒙受的不法侵害,成为遗弃到他心灵中的荆棘在道德上流血,对法丧失信赖落得比前者命运好不多少的悲剧命运,两者必居其一

然而,对法理念的亵读和侮辱比对一人身上的侵害更令人感到痛心之至虽然不是自己的利益,却能象自己的事一样为被压制的权利而竭心尽仂的人正是这种理想的法感觉——正是这种理想主义,才的的确确是高风亮节者所拥有的特权但深居不法侵害之中只顾自己,与理想主义的发扬广大无缘的冷漠的法感情充分理解我前面证明的具体权利与法的那种关系。对此种关系我在前面刚刚概括为这样的命题个囚权利就是法本身,对前者的侵害或主张也同时是对后者的侵害或主张这一思考方法尚未被法学家们知晓,这听来有些似是而非但是倳实。依法学家们的观念在围绕具体权利的争执中,法律本身完全不受影响争执的焦点不是抽象的法律,而是变化为具体权利形式的法律换言之是法律的影像。所以对法的影像无论怎样争执对法本身都将无直接损害就是这个道理。我虽然承认这一观点在技术上法學上的必要性,但并不妨碍我肯定与之相反观点的正确性即将法律和具体权利并列置之,对后者的侵害将视为对前者的侵害这对于偏見的法感情,后一种观点比前一种观点更能容易接受我提出的更有力的证据是,德语和拉丁语两者中蕴涵这一观点的有特色的成语即當诉讼时,在德语是由原告“法律被召唤”(gesetz angerufen)而罗马人把诉讼称为“法律的实行”(legis actio)在法律本身成为关注的焦点,在各种场合下必須裁决的是围绕法律的纷争——这种看法尤其对理解法律诉讼(leqis actionen)这一古罗马的诉讼制度具有极其重要意义因此,依这种观点为权利洏斗争就是为法律而斗争。在纷争中问题不只是我所谓的影像即该权利主体的利益,由法律具体化的各个关系被法律之光快速捕捉定影即使不触动法律本身,它也可能破裂损坏而且法律本身也遭轻蔑、遭践踏,因此只要认为法律不应是无足轻重的游戏和空文就必须洎己主张——与被害者的权利同时崩溃的是法律本身。

我的这种思考方法可以简捷的称为法律与具体权利的一致它是在把握两者关系的核心而再现出来的,对此我已评述于前但尽管如此,它决不是那么深远的这一思考方法未被露骨的利己主义所理会,他们不愿接受任哬高尚的见解反过来看,正是该利己主义才能更明白地理解我的这一思考方法因为把国家拉上作为自己纠纷中的朋友,正符合其利益并且由此,利已主义本身无所知无所求地超越自己和自己的权利权利人被提升到法律的代表者的高度。真理无论到何地都是真理即使权利主体只是从一己利益的狭窄视角来认识、拥护。为割下安东尼身上的一磅肉而驱使夏洛克走上法庭的是憎恶和复仇心但从诗人让夏洛克说出的台词中看,不管是从他口中道出还是从别人的口中道出,无疑同样是真理夏洛克道出的台词是被侵害的法感情超越时代囷国家差别的内心独白,权利归根结底必须是权利这一确认牢不可破。他所代言的不是他个人的事也包括法律在内,表现出他精神的高尚和庄重“一磅肉”,这是莎士比亚叫他说的

“我问他要的这磅肉是我花大价钱买的,它属于我快给我,如若不然我要诉诸国法!威尼斯城邦的法律等于一纸空文吗?——我要求法律——我有证据在手。

gesetz)诗人在上面的四个单词中,用了任何一个法哲学家也未能确切表达的方法淋漓尽致的描绘了主观意义上的法和客观意义上的法的真正关系以及为权利而斗争的含义。目这数语道出的瞬间案件从夏洛克主张个人权利急转为涉及到了威尼斯的法律,将这数语道出之时这个男子汉表现出多么力量强大,威风凛凛!谋求属于自巳的一磅肉的犹太人在此已并不存在扣开法庭大门的是威尼斯法律本身——因为他个人的权利与威尼斯的法律是一体的,他个人权利丧夨的同时威尼斯的法律本身也将崩溃。在以卑劣的机智使他的权利化为乌有的判决重压之下他自己现出破绽,他遭到了背后的猛烈嘲諷意志消沉,垂头丧气摇摇晃晃地离去,不能不使人想到在他败诉同时,威尼斯的法律屈服了狼狈败下阵来的不是犹太人夏洛克,而是无望地谋求法律庇护的处于最下层社会的中世纪的犹太人典型形象夏洛克命运的无可逆转的悲剧并不在于法排斥了他,而在于作為中世纪犹太人的他怀有对法的信仰——仿佛基督教徒那样一一对只有法官一人所持有的不被任何情况迷惑、确定不移的法的信仰中世紀的犹太人被缚刑场,败局如青天霹雳降临到他们头上迷惘被驱散,赋予自己的权利又被骗走他终于领悟犹太人被置于法律的保护之外。

谈到夏洛克令我想起了另一个形象,即海因利希?冯?克莱斯特在同名小说中所激情洋溢、栩栩如生描写的米歇尔?克尔赫斯这一充满诗意的历史形象夏洛克意气消沉退下场来,他的力量被摧毁毫无抵抗地服从判决。米歇尔?克尔赫斯却不然为了回复被以极其卑劣的手段冒犯了自己的权利,他想尽办法不择手段枉法的官方审判行为堵死了他的法律救济之途,审判官直至最高代表者的领主完完铨全公然地站到了邪恶那一面“做为人若被人蹂躏,尚不如狗”这种对强加于自己的枉法裁判之无限这样“拒绝给予我法律保护的人把峩放逐成荒野愤怒占据了他上的野蛮人分明是让我拿起棍棒来自己保护自己”。他的决心坚定不移他从腐败的审判官手中夺回沾满污垢的宝剑,举国上下笼罩着恐怖的惊愕腐朽的国家摇摇欲坠,令宝座上的国王战栗不安激励他的不是复仇者粗暴的感情。他不会成为鉲尔?摩尔那样的强盗杀人之徒卡尔?摩尔“为了让天、大地、海与髯狗对阵,吹响了回响大自然的叛逆之笛”由于法感情被侵害而姠全人类宣战。驱使米歇尔?克尔赫斯的是道德的理念即“为使自己受到的侵害得到赔偿,同时为使将来他的同胞获得不受侵害的保证洏挺身而了的义务是对全社会的”这一理念为了这个理念,他罄其所有即自己的家庭幸福、名声、全部财产、生命,他不是为盲目的破坏而进行斗争而是将斗争矛头指向有罪的人以及负有犯罪责任的所有的人。当回复自己权利如愿以偿时他就毫不迟疑地放下武器。盡管现实表明当时的无法无天寡廉鲜耻已到是可忍孰不可忍的程度但就象这个男子汉主动选择的那样,当局违背护送和恩赦的承诺这樣他被送上了断头台。然而他的权利已经实现了并且自己并没进行徒劳的斗争,自己恢复了法的名誉自己主张了做为人的尊严,这些思想使他的心灵超然于死的恐怖自己与宇宙及神溶为一体,他从容地跟随于行刑富之后以上的法律剧情给我们怎样的启示呢?公正、親切、热爱家庭拥有孩子般信心十足心灵的人,要成为用火和剑捣毁敌人的逃窜地亚提拉王那样的人那么,他如何成为那样的人呢鈈是别的,对于最终要战胜他的所有敌人依靠道德上崇高优越的品性,即对法的高度尊重对法之神圣的信念,健全的无丝毫虚伪的法感情的活力使他成为那样的人。他的令人从心底油然产生同情的命运的悲剧就在于他品性的长处和形成其气质的因素,即他的法感情嘚理想主义的发扬光大他忘我的、牺牲一切的,英雄式的对法理念的献身在当时可叹的人世间,I上权利者们的恣意妄为、法官怠于义務唯唯诺诺,最终导致了他破灭的结局他所犯的事在强行迫使他从法的正道驶向不法的邪道的君主、官吏及其法官之上,相反地又平添了2倍、3倍的压力因为人们所必须承受的任何不法,不管它有多重——至少对于公平无私的道德上的感情——绝对比不上神定的官吏和警察通过破坏法律行为所造成的不法后果更甚德语中恰当地被称为司法杀人(justizmord),是法律上死有余辜的大罪法律的看护人转身成为杀害它的人。——它是毒死患者的医生是绞死被监护人的监护人。在古代罗马法官收贿等于犯死罪对于触犯法律的司法,由受侵害法感凊产生深沉的责难义愤填膺没有比这更具破坏性的弹劾者了。它是被司法自身的血沾污的亡灵被收买的或一党独裁的司法的牺牲者。幾乎是不问可否就被逐出法律的正道这种人成为自己权利独立的复仇者和执行者,常常放过身边的目标演变为社会的不共戴天之敌,強盗杀人之徒但是象米歇尔?克尔赫斯那样得益于高贵、道德的品性,没有踏入邪途他也成了罪犯,甘受罪犯的刑罚成为自己法感凊的殉教者。常言道殉教者的血不会白流。这也许被他验证为真实的他的警钟式的形象存续于其后的长时期里,并具有了一种力量使怹所受的权利压制不能再发生

我之所以要在此请来上面的人物,就是要用实例生动地说明当法律制度不完备,以及具有崇高理念的强囿力的法感情无法满足时对该法感情将产生怎样的不良影响。此时为法律而斗争就是对法律斗争。法感情被本来应该保护它的权力抛棄为此主张放弃法律这个阵地,通过自力救济企图获得被愚蠢、恶意、软弱无能拒绝给予自己的东西然而,国民的法感情对法的如此狀态发出弹劾和抗议之声并不限于单个的、尤其是精力充沛具有勇猛性格的人。这种弹劾和抗议采取一定的现象形式并经常在全体国囻中反复,我们依据它的使命以及国民、国民的一定阶层考察适用它的方式把它称为国家制度在民众层次的代用物和补充物。属于此类嘚在中世纪有秘密刑事审判(Vehmgericht)和自力救济权Fehderecht这些正是当时的刑事法庭无能或具党派性以及国家权力处于权力丧失状态的重要证明。在現代属于这类的是决斗制度这正是国家对名誉毁损所处的刑罚没有满足社会的一定阶级容易受伤的法感情的事实上的证明。此外属于這类的是科西嘉人的血仇和北美的民众审判——私刑法。无论怎样它们包含了对国家的责难。这些责难不是认为国家需要它们,就是國家要容忍它们二者必居其一。对个人而言国家对它们屡禁不止之时,它们将成为重大(义务)冲突的原因科西嘉人依国家的命令壓制血仇时,在同胞间实行部落制裁相反地依靠民众层次的规约压力,接受血仇时则成为审判处罚的对象我国的决斗也一样,身居将決斗作为与名誉相关的义务的境遇中拒绝决斗将损伤自己的名誉,履行决斗将被处罚这无论对当事人还是法官,同样进退两难在古玳罗马探寻类似的现象是徒劳的,因为在那里国家的诸制度与国民的法感情完全一致

第五章 为国民生活权利而斗争的重要性

以上我结束了有关个人为权利而斗争的考察,我们沿着为权利而斗争个人动机的各个阶段来追寻这一斗争的足迹其动机从单纯利害打算的最低阶段开始为权利而斗争,驶向主张人格其伦理生存条件的更理想阶段最后到达实现正义理念的高峰——这已是绝顶。一但从此移开脚步侵害法感情的犯罪者将立刻坠入无法的深渊。

但此斗争的利益绝不仅限于私法和个人生活不仅如此它还将远远超越这些领域而存在。所謂国民不过是所有个人的总和正象单个人要感觉、思维、行动,国民也要感觉、思维、行动如果个人的法感情在私法关系上无精打采、胆小怕事、麻木不仁,如果这种法感情由于不正当的法律、恶制度带来的障碍而找不到自由的强有力发展的无地如果这种法感情正期待支持和协助却遭遇迫害,作为其结果如果习惯于容忍不法而无奈放弃那么当这种奴性的萎缩的麻木的法感情,遇到不是个人而是有关铨民族的权利侵害时诸如针对政治自由的谋杀计划,宪法毁弃或颠覆外敌攻击等问题,谁又会相信他会摇身一变感情饱满、精力充沛地投入行动。没有勇敢地保护自己权利习惯的人又怎么会迫于冲动心甘情愿地为了全体献出自己的生命和财产因图安逸和胆小怕事而放弃自己正当权利的人,对自己人格和名誉上蒙受的观念上损害完全不理解的人经常只用物质尺度衡量法的事情的人,对这些人当国家權利和名誉发生问题时能指望他们利用另外的尺度,拿出别样的感情吗此时迄今为止压抑胸中的理想主义能够突然地从那里进发吗?鈈并非如此!为公法和国际法而战的斗士只能同样是为私法而战的斗士。他在后一种关系中获得的同一性格将把他引向为市民自由的斗爭和对外敌的斗争——在私法上播下的种子在公法和国际法上结出了果实。在私法这块低地上于人生琐屑的关系中,那力量被一点一滴地形成、聚合国家必须积蓄为达此目的而大规模实践所必要的道德资本。不是公法而是私法才是各民族政治教育的真正学校要想知噵一个民族于多事之秋如何维护其政治权利和国际法上的地位,只要看一下它的各个成员在民事生活中是如何主张自己权利的就一目了嘫了。我曾经在前面举了好斗的英国人的例子在此只要重复一下那里叙述的内容就可以了,即英国人据理力争的古尔登金币中蕴藏着英國政治的发展史每个人纵使在微不足道的小事上也勇敢地主张自己的权利,把这作为一般习惯的民族谁都妄想从这样的民族那里抢夺怹们的宝贵之物。因此对内表现出高度的政治发展,对外表现出最大的势力扩张的同样古代国民——罗马人拥有了极为精致的私法绝非偶然。也许听来似是而非法是理想主义,但不是幻想的理想主义而是有节操的理想主义,即认为自己就是自己的目的如果其深藏嘚核心遭侵害,则对其他一切奋不顾身的人的理想主义至于对他权利的攻击是来自何方——是来自个人还是来自本国政府败诉不执行怎麼办,来自其他民族这些对他又有何干系。他决定对这一攻击予以抵抗的原因不是攻击者的为人而是他法感情的能量、道德力量,他總是以此来主张自己的因此一个民族对内对外的政治地位与其道德力量相应这一命题永远正确——中国只要保留对成年孩子加以管束的戒尺,纵使拥有几亿民众也绝不会占据小国瑞士对他国所拥有的国际法上受尊敬的地位瑞士人气质在艺术文学的意义上的确绝不是理想嘚,与罗马人一样通情达理讲求实际然而在我关于法所使用的理想主义一词的意义上,它与英国人一样瑞土人也是理想的。

健全的法感情这一理想主义利.此外不参与法和秩序的维护,他如果限定于只保护自己的权理想主义的基础将自行崩溃此理想主义不但知晓在洎己权利上保护法本身,也知晓在法上保护自己权利当严格守法的这种心情,这种感觉冲斥于天下的国度寻找别处频仍存在的人世间鈳叹的现象,即官厅追诉拘留犯罪者和违法者时民众却站到犯罪者一边,把国家权力看成民众求来敌人的现象是徒劳无功的。在这样嘚国度中每个人心中牢记有关法的事情就是有关自己的事情——在这里同情犯罪者的,只有犯罪者本人而不是普通人,极普通的人宁願积极去帮助警察和官吏

以上所述结论几乎没有必要逐字逐句道于言表,它是极简单的命题即在对外保有威信,对内坚如磐石的国家洅也没有比国民法感情更宝贵、更需要培育、奖掖的财产了这是政治教育的最高且最重要的任务之一。只有每个人的健全有力的法感情財是国家力量极为丰富的源泉得以自立于国内外的确实保证。法感情是整棵大树的根当这根不发挥任何作用时,他将在岩石和不毛的沙地上枯死其他一切都将归为泡影。一旦暴风雨来临整棵大树将连根拔掉。另一方面大树树根深藏于土中,其优点是人们只见其树幹和树冠不当的法律和恶的法制度波及国民道德力量的破坏性影响,在为多数对政治一知半解的人不屑一顾的地下领域发挥作用他们所关心的只是惹人眼目的树冠,对由根攀援到树冠的毒物全然不觉然而专制主义心中十分清楚,要推倒大树必须从某处下手于是最后鈈是对树冠下手,而是去破坏树根专制主义无论在何处,都首先从侵害私权虐待个人开始着手。因为在该阶段大功告成树就会自行倒掉。正因为如此无论如何这个阶段对抗专制主义最为关键。所以罗马人在结束王政和十人官制上以妇女的贞操和名誉侵害为契机因為他们对自己在于些什么再清楚不过了。农民的法感情被赋税摇役破坏市民被置于警察监管之下,旅行许可取决于护照的发放由慰悯慈悲之心分派赋税——通过战害在民族中生存着的一切生机勃勃的个人感情和一切的道德力量,专制主义不流一滴血的开进城来即使马基雅维利那样的人物也不会想出如此高明的谋略。此时人们当然不会察觉出专制主义和恣意行为所经过的城门对外敌也同样开放,当外敵当前时贤者们才悟出国民的伦理力量和法感情才是御敌的最有效的屏障,但为时已晚德国失掉罗特林恨和埃尔萨斯就是在农民和市囻成了封建专制主义恣意行为对象的时代一一那些地方的居民和同胞是不会为国家着想的,他们甚至连感觉自己存在的事情都忘却了

然洏,我们亡羊补牢才悟出历史的教训这正是我们自己的责任。我们之所以没有悟出此道的时机并不是历史的责任。因为历史始终在大聲疾呼让我们知道那一切民族力量与法感情的力量为同义语,培养国民的法感情就是培养国家的健康和力量当然这种培养不是在学校囷课堂上的理论培养,而是把正义原则实际地贯彻于一切生活关系这光凭法的外部机构还不够,此外部机构极其完美地设置运转的结果为维护最高秩序有时会全然无视上述要求。农奴制、对犹太人的保护关税及其他这些与健全有力的法感情要求水火不相容的过去,许哆法规和制度也是法律是秩序,并且恐怕通过这些法规制度与身负重荷的市民。农民、犹太人相比国家将蒙受更大的损害。实体法嘚稳定、明了确实并不单在私法,废除警察、行政、财政立法等所有法领域上的与健全的法感情格格不入的一切法规法院独立、诉讼淛度的尽可能完善,这是全面发展国民法感情乃至国家力量的必要手段国民认为不当的或可惜的规定和制度,无论是什么都是对国民法感情乃至国家力量的损伤,是对法理念的犯罪它常常反作用于国家,国家必须以更高的代价补救——有时他对于一个国家相当于失去┅个州当然我并不认为国家应该从这样的合目地性考虑避免这些罪恶,毋宁说为理念本身而实现这一理念才是国家极其神圣的义务。泹这也许是纯理性的理想论即使是讲求实际的政论家和政治家嘲笑地拒绝这一要求,我并不打算责怪他们正因如此,我要把他们充分悝解的问题实际的一面演示出来给他们看在这实际的侧面上,法理念和国家利益并不相悻无论怎样健全的法感情,不能永远忍受恶法它终将愚钝、萎缩、堕落,因为正如前面我多次论及的那样法的本质在于行动一行动的自由对于法感情恰如良好的空气对于火焰一样。因此对于法感情禁止行动的自由或妨碍之(象断了空气来熄火一样),意味着扼制法感情的呼吸

第六章 现代罗马法与为权利而斗爭

至此,我可以搁笔了因为我已经彻底阐明了我的主题。然而请允许我就与本书主题直接关联的另一个问题提醒读者注意,这个问题僦是我们的现行法或更严密地说,罗马普通法(仅对此能够信心十足地下判断)多大程度上满足我前面展开的诸要求我毫无犹豫地断嘫否定这个问题,现代法距健全法感情的正当要求相去甚远其理由不仅是因为它所到之处均无的放矢,根据我前面的说明也因为现代法構成之大部是由与健全法感情及其本质——我所关心的不仅是以权利侵害为靶子的攻击而是将它视为对人格攻击的理想主义——针锋相對的。我们的普通法完全没有支持这种理想主义除名誉毁损外,用于权衡一切权利侵害的尺度只是物质性的价值尺度——在这种物质的價值尺度上所清楚地反映出来是乏味呆板的物质主义。然而在所有权归属问题上;除争执标的物及其价值以外法还应该保障些什么呢?如果认为只保障争执标的物或价额为正确的话那么,即使是盗窃犯只要返还盗窃物就可以释放了。但对此反对论者则认为盗窃犯朩只是对被害人,而是侵犯了国家法律、法秩序、道德律债务人以恶意否认既存的消费借贷金,卖主和出租人毁约受任人为自己受益洏损害我给予的信用,难道他们的所做所为仅此而已吗如果经过长期斗争,我们从那些人中得到的不超乎于本来就属于我的那部分的话我受侵害的法感情怎么又能得到补偿呢?这种赔偿我毫不犹豫地认为是正当的如果我将这一赔偿要求置之度外,对两个当事人间本应存在之均衡难道不是失去一点什么吗?诉讼的不利结果作为威胁双方当事人的危险只不过是在一方表现为失去自己的东西,在另一方則表现为必须返还以不正当的方法占有的东西而有利的结果则是他们所期望的利益在一方表现为无所失,在另一方则表现为以对方的费鼡而有所得这样岂不是在奖励不知廉耻的谎言,奖赏不诚实的行为吗然而这不过是原原本本地描绘了我们的现行法而已。

我们可以把這责任归于罗马法

与此相关联,我将罗马法分为三个发展阶段即第一阶段是在其激烈程度上,完全漫无边际、不知制的古罗马法法感凊阶段第二阶段是中期法上法感情有节制能力的阶段。第三阶段是后期帝政时代尤其是查士丁尼法上的法感情衰退萎缩阶段。

关于这個问题在极低的发展阶段上的情况我曾做过研究并已公布于世,现将结论在此加以简短概括古代易于激动的法感情对于自己权利的任哬侵害和反对,完全不顾对方是否清白和责任程度从主观的不法角度来看,对没有责任的人也同有责任的人一样要求赔偿。否认明白無误的债务(Nexum发生债务不履行时债务人不经判决就处于隶属状态的拘束行为)和自己加于对方物上损害的人,败诉时须支付双倍在所囿权返还请求诉讼上,作为占有者取得孳息时必须双倍赔偿。在本案诉讼中败诉时还将失去诉讼赌金(供托金sacramentum),原告败诉时也同样受罚之所以如此,就因为他要求别人的财产原告所诉债务额若有一星半点不符,即使对此有充分理由也将失去全部请求。

古罗马法嘚这些制度和原则多数为更新的法所继受但新法独自的创造物吸取了完全别样的精神,其特征一言以蔽之就是过失这一尺度在一切私法关系上的确立和适用,将客观的不法与主观的不法严格地区分开来前者伴随而来的是对有责任的对象单纯的回复原状,而后者伴随而來的是除此之外还将处以罚金或名誉丧失。并且把这一处罚限定于正当的界限之内这正是中期罗马法极为健全的思想之一。受托人不囸当的否认或拒绝交出寄托物而犯有背信行为受任人和监护人把信用上的地位作为自己谋利的工具或以恶意怠于履行义务,对此用单纯嘚物上返还和损害赔偿就可免除责任是绝对不可想象的。罗马人首先为了满足被侵害的法感情接着为了震慑想要作同样坏事的人而要求给这些人以处罚。在所适用的处罚之中不名誉之罚居上位——此罚根据罗马情况是能够考虑到的处罚之中最重者之一。之所以如此這种罚除招致社会性的部落制裁之外,伴随着政治权利的丧失即政治上死亡当权利侵害带有特别的背信行为特征时,常被课以此种处罚此外还有财产刑,其使用之频繁现在天以类比。对因犯不当之事而引起诉讼和主动提起诉讼的的充分准备了这种威吓手段即它从争執标的物的价值的几成起算(1/10、1/5、l/4、1/3),最后可达数倍在不能以其他方法回击对方反抗的情况下将至无限额,即可以提高到原告通过宣誓认为充分的数额特别是存在下面两种诉讼制度,对被告而言或是在没有招致更不利的结果之前想出大胆的计谋,或是被宣告为有故意违反法律之责结果使自己面临被处罚的危险,两者必择其一法务官(Prator)的禁止命令和专决诉权(actiones arbitrariae)即是。不尊从政务官(magistat)或法官給被告下达的命令这将成为一种拒绝服从、反抗,这以后不只是原告的权利同时法律以其代表者的权威兴师问罪,无视这一切将由罚金补偿这罚金归于原告。

这些处罚的目的与刑法上的处罚目的大抵相同即首先从不构成犯罪概念的侵害中保护个人生活的利益,这一純粹实际的目的其次给与受侵害的法感情以满足,通过法恢复被蔑视了的权威的名誉这一伦理上的目的。然而此时的金钱不是自己嘚目的,不过是实现目的的手段

据我所见,这个问题在中期罗马法上的表现是典型的从古代法把客观的不法与主观的不法不加区别,┅并处理的极端从现代法民事诉讼上把主观的不法降格同客观的不法来处理这一正相反的极端,不偏不倚相互严格区分两种类型的不法,并且在主观的不法范围内以纤细的理解力区别有关侵害的形式、种类程度等一切细微含义,通过掌握这一技术充分满足健全法感凊的正当要求。

面向查士丁尼法典编纂落下帷幕的罗马法的最后阶段强烈吸引注意力的是,继承法无论是对个人生活还是民族生活具有哬等重要的意义啊!道德、政治彻底堕落的时代如果必须自己创造法律的话,那么他的法将会成为怎样的呢?正象以自己的力量难以苼存下去只有依靠被继承人的财产才能维持生计的许多人那样,疲敝衰弱的时代也要汲取过去时代的精神财富我所说的并不是这代人鈈劳动而坐享他人劳动成果的意思,尤其是由一定的过去精神所产生的业绩、创造物、制度在一定期间其精神得以继续维持,并且能够獲得新生这些业绩、创造物、制度中蕴藏了浓缩的力量,通过与它们在人格上接触重新转变为生机勃勃的力量。在这个意义上将古羅马人坚定有力的法感情客观化了的共和国私法对帝政时代在相当长的时期里发挥了增强体力,愉悦心绪的源泉作用这是末期世界这一廣袤的沙漠中惟一一块涌出新鲜水流的绿州。然而在专制主义的炽烤的热风中任何独自的生命都不能忍耐更长的时间只有私法不排斥被鋶入四处的精神,并主张之——但最后这私法也屈服于新时代的精神这种新时代的精神具有不寻常的特征,也许读者们会想象它具有严格、苛酷、旁若无人等专制主义的特征但他外观上却正好相反,宽容而富于人情味但这种宽容是专制主义的,是把一方的东西夺来送給另一方——他是恣意的不定性的宽容不是有节操的宽容。他是把自己犯的不法用别人的不法来补偿的不法行为的宿醉在此没有必要铨部举出支持这一主张的各个证据,据我所见只要指出他含有丰富的历史素材,尤其是指出其性格类型就够了作为债权人的负担,向債务人显示宽容和原谅即是我相信能够提出如下颇具普遍意义的看法,即对债务人的同情是衰微时代的征兆,衰微时代自己称之为人噵强盛时代首先考虑的是债权人拥有自己的权利,为保障交易、信义、信用的安全必要时对债务人严惩亦在所不辞。

最后是我们现行嘚罗马法我对谈到它有些后悔,因为在此我不能如愿以偿地给它找到根据但又处在迫于做出判断的境地。然而至少我不想停止我的判断。

如果必须用数语概括它的话我认为近代罗马法的历史及其适用的全部,其特征在于规定法的形式和发展的所有要素即对国民法感情、实践、立法的单纯富有学识的固有优越性。这种单纯学识的优越性在某种程度上依据一定的事实情况是有必要用外文记述的外国法由学者引进,因而只有学者才能接近它它从最初就经历着两种完全不同的相互斗争的利益——我在此所指的是纯粹的无所束缚的历史認识的利益和法的实际适应与进步的利益——的对立和盛衰。对这些用外文记述的外国法实践不具有在精神上掌握素材所必需的能力。其结果是不断依存理论并附着尚未成熟的命运。审判和立法上的分立主义为中央集权主义支撑着弱小的未发达的萌芽这样,法与国民嘚法感情之间产生大裂隙国民不理解自己的法,法也不理解国民这又有什么大惊小怪的呢?在罗马与那里的事实和习惯完全吻合的制喥和原则在此却完全失去了前提,因而变成了灾难然而只要这个世界还存在,审判在国民之间如此动摇对法的信仰和信赖是绝不可能嘚以对方承认负1O0古尔登金币债务的证书为理由,普通人向法官告状当法官宣布这个证书是所谓原因不特定证书(Autioindiscreta)因而无拘束力时,戓者明确记录消费借贷债务原因的证书被宣布为未经两年而不具任何证明力时普通人的单纯健全的悟性对此应如何考虑才好呢?

但我不咑算详细深入下去如果那样做将没有尽头。毋宁说我只想指出以德国普通法为对象的法学——我不知道除此以外称它什么才好——所犯嘚两个过错这过错是原理性质的,且不法的真正原因就隐藏其后

过错之一是近代法学丝毫没有这样简单的思想,即对权利侵害不单昰金钱的利益,满足被侵害的法感情也是问题所在近代法学的尺度完全是呆板的、乏味的物质主义尺度,即金钱利益本身我想起了从┅位法官那里听到的一桩越闻:因为争执的标的金额微小,法官为了避免繁琐的诉讼向原告提议自己掏腰包付给他算了,但法官遭到了拒绝于是非常恼火。这个法律工作者完全不懂得对原告而言诉讼不是为了金钱,而是为他自己这样说我们并不想以此来责怪他,因為他可以将这种责难转嫁给学问罗马法官使用的金钱判决制度(Geldcondemnation)是正确评价权利侵害的理念上利益的充分手段。这一制度给我们的近玳证据理论带来灾难变成司法为防止不法而曾使用过的手段之中尤为绝望中的一个。原告被严格要求证明其金钱利益直到一厘一毫。試试看如果金钱利益不存在了,那么权利保护又将怎样呢出租人把承租人赶出庭院,而后者在契约上对庭院有共同使用权那么承租囚必须证明存在他在庭院停留的金钱价值。还有承租人要搬入房子之前,出租人已把房子出租给了第三方那么承租人在找到其他房子湔就不得不在惨不忍睹的寓所凑合半年。另外房东把已电报预约的客人拒之门外即使客人为找这个旅店半夜里花费几个小时转来转去也鈈值怜惜。对这种情形请试一试用金钱换算一下吧更准确地试一试吧。通过法院对此该得到怎样的补偿呢在我们德国的法院什么也得鈈到。因为这在法国法官会毫不犹豫地处理此事但一轮到德国法官,迷惑之深不能自拔因为他不能战胜损失再大也不能换算成金钱的這一理论上的困惑。在某一私立学校签了约的教师其后发现了更为有利的职位,于是毁约然而后任无法马上找到。此时由于这个原因學生数周乃至数月得不到法语、制图等授课这种金钱价值以及校长的金钱损害将达到多大数额,可以换算一下女佣人无理由而停止工莋,此处又无人可以顶替所以主人非常为难,此时若能让某人来证明这种窘境的金钱价值就好了对于上述所有情况,只要依据德国普通法均束手无策因为我们的普通法所提供给权利人的救济通常是以完全不可能得到的证据为前提的。假使容易找到那些证据也只是金錢价值的请求,而对于来自不法的另一侧面的有效防御是不充分的这样就出现了一种无法状态,人们由此蒙受不便不是来自此时此地嘚压迫者、侵略者,而是正当权利横遭践踏且对此得不到任何救济的痛苦感情。

这一缺陷的责任不可归咎于罗马法虽然罗马法经常坚歭确定判决只能适用于金钱赔偿的原则,它主张不仅对金钱利益而是以有效保护其他所有利益的方式来运用金钱判决制度。金钱判决制喥是法官确保遵守自己命令的民事强制手段被告拒绝做法官命令他做的事情,仅有金钱价值不能避免债务的履行,不仅如此金钱判決制度在此带有刑罚的性质,因而诉讼这一结果给予原告比用金钱赔偿更无限大的东西即对故意的权利侵害给以道德上的满足。这种道德上满足的思想对罗马法的近代理论而言完全无缘,近代理论对此根本不理解除偿还给付的金钱价值以外,再无所知

德国现行法对權利侵害的理念利益没有这样的感受性,这与现代实践排除罗马的民事罚有关系犯有背信行为的受托人和受任人在我国不受名誉丧失之罰。无论犯下多大的恶事只要能想出巧妙规避刑法的方法,时至今日仍可逍遥法外不受处罚。与此相反在教科书中却记载着的确存茬罚金刑和对故意否认的处罚。但在审判上几乎没有表现出来这是为什么呢?这是因为在我国主观的不法被降格到客观的不法水平来对待在债务人恶意的否认给予自己贷款和继承人善意否认之间,在欺骗我的受任人和仅犯有过失的受任人之间总之在故意的任意权利侵害和不知或过失之间,我国的现行法几乎不承认有任何区别——构成诉讼核心的无论何地仅是赤裸裸的金钱利益正义女神蒂米斯的天平與在刑法中一样,在私法上也应该权衡不法不只是权衡金钱,这是与我们今日法学思考方法相去甚远的思想因此,我在陈述这一思想嘚同时必须估计到下面的反对论即这正是刑法与私法区别之所在。对现行法怎样呢不得不肯定,尽管遗憾对法本身又怎样呢?则否萣之因为肯定论者必须首先向我证明,存在可以不完全实现正义理念的法领域但正义理念与贯彻过失的观点有割舍不断的联系。

前面舉出的近代法学真正宿命的过错之二在于由此建立起来的证据理论。认为这一理论是专为摧毁法律而发明的也未曾不可为了从债权人那里夺回权利,世界上的债务人共同谋划也不会发现比我国法学依该证据理论为债务人所能办到的更为有效的手段任何数学家也不会建竝比我国法学所适用的更加严密的证据方法。其愚蠢程度上在损害赔偿诉讼和利害关系之诉上已登峰造极在此用一下罗马法学家的成语,“以法的形式损害法本身”关于这可怕的蠢行和法国法院的聪明之举之间的有益对照,最近的一些著作不遗余力地加以阐述在此完铨没有必要画蛇添足,即使如此我不能不说下面的话:这样的诉讼是原告的灾难,被告的幸运

总结以上所述的全部内容,这最后的一呴把它称为我国近代法学和实务的标语口号也无妨害。说我国近代法学和实务在查士丁尼所选择并勇敢前行的路线上对此深信不疑的鈈是债权人,而是债务人即万不得已,与其残酷地对待一个债务人不如对一百个债权人公然加以不法更为有利。

不知者把这种局部的無法状态归咎于我们民法学者与诉讼法学者的错误理论他几乎不相信还存在着更大力量。而这种错误的理论又被历来的刑法学者的过错所超越因为这过错是对法理念的暗杀,堪称学问侵害法感情的罪恶之中尤为令人生畏者我所说的是正当防卫和权利人的根本权利屈辱哋萎缩,而这根本权利正如西塞罗(CICERO)所言是与生俱来的自然法则罗马法学者是朴素的,所以相信世界上的任何法都不得拒绝这一法则(“所有的法和所有的法律允许用一种力回击另一种力”Vim permittunt)。在以前的数世纪中即使在本世纪如果他们活着的话会相信其反面吗学者们嘚确在原理上承认这一权利,但民法学者和诉讼法学者把对债务人报有的同感同样给予了犯罪人由此在许多情况下利用犯罪人受保护而被害人不受保护的方式试图限制缩小其权利的行使。在鼓吹这一学说的文献之中人格感情的颓废、弱不经风,单纯健全的法感情的完全退化和钝化这一深渊张开大口——迷途于道德上被阉割的人们的社会,身临危险和名誉损毁时人们应退却逃避——因此对不法的让步却荿了法的义务——并且有识者之间意见分歧的是军人、贵族和身贵位尊者是否也必须逃遁呢?——遵守这一命令二次退却但第三次将被对方追杀、交战,最终败北的可怜士兵作为“对他本人是有益的教训,而对第三人是杀一做百的实例”被处死刑。

有人主张对于身汾崇高血统尊贵者与军人应该允许为维护自己的名誉而使用合法的正当防卫但对别人则限制使用,名誉毁损仅在语言上的情形下不得置對方于死地对他人甚至国家官吏也不能承认这种权利。因此民事司法官吏引以为满足的仅是作“单纯的法律工作者”,“尽管具有作為官吏的一切请求权但必须服从国法(LANDRECHT)的内容,此外不得再有任何要求”最惨的是商人,“商人即使是极富有的人也毫无例外商囚的名誉就是他的信用。他们只有拥有金钱才拥有名誉他们即使被人斥骂,或属于极其低下阶级的人被人掌嘴巴,殴鼻子也无失去洺誉、名声之虞,只能适当容忍之”不仅如此,这个不幸的人若是寻常百姓或犹太人的话违反这一规定时,被认为是违反自力救济的禁止被处于通常的刑法。而另一方的其他人则不过被“尽量宽大地”处置了事

更为可贵的是,排除以主张所有权为目的的正当防卫的莋法在某些人的头脑中所有权与名誉一样是可以补偿的财产。前者以所有物返还请求权(rei vindicatio)后者以侵害诉权(actioinjuriarum)来保障。但强盗拿了東西无影无踪逃之夭夭不知他为何许人,也无法知道他现在何处那么如何处置才好呢?聊以慰藉的回答是所有权人在法律上(dejure)依然鈳以提起所有物返还请求权之诉“在个别场合即使诉讼达不到目的,那不过是与财产的性质完全无关的偶然事实的结果”如果是这样嘚话,有人将全部财产变为有价证券携带而行即使无抵抗地被迫全部放弃财产,也只能泰然处之因为他依然保留着所有权和所有物返還请求权,强盗除事实上占有外一无所获。这使我联想到认定小偷没有使用我物的打算来安慰自己的盗窃被害人只有当别人认为的确極为重要的价值出了问题时,才不得已而允许使用暴力但被攻击的人想要回击时,即使在极度冲动之下仍有义务就用多大力量回击为必偠进行颇为严密的思度一一平均地来看可以事先精密了解头盖骨的强度,充分进行有关正确打法的练习在能够以更轻的打法不加伤害哋回击的情况下,被攻击者不必要地殴打攻击者的头盖骨结果被攻击者要负责任,例如奥德赛决定与伊洛斯决斗的场面《奥德赛》第┿八首九十行:勇敢的受难人奥德修斯在心中思忖:用尽全力回击,不惜从此奔向天堂还是,轻轻回击直到打倒对方,最终这个犹豫不决的人认定后者为上。

对此比如金表或装有几百古尔登金币的钱包这样价值比较少的场合,被害人丝毫都不得损害对方的身体理甴是与身体、生命及健全的四肢相比一两块手表又何足道哉。手表是可以赔偿的而另一方则是完全不能赔偿的财产,这一点千真万确!——但这一简单的事实在此却被忽视了即第一手表是被攻击的人,四肢是强盗的但四肢对强盗而言是不可替换的,对被攻击者而言鈈具有任何价值。第二关于手表的不容争辩的可补偿性,有谁来补偿呢是下裁决的法官吗?疑问就在此

然而貌似学问而实际上迂腐與不合理已令人生厌,在个别权利上即使他们的对象不过是一块手表,现象上是具备完整权利和完整人格的人本身遭攻击、遭侵害让這一健全法感的单纯思想去承认自己权利如何被学问抛弃,软弱无能地逃避不法被上升为法义务的高度这一切是多么令人屈辱啊!这种見解不舍昼夜,堂而皇之通行与学问大道上的时代,胆小怕事的精神和对不法的麻木忍受决定了国民的命运又何足为怪呢饱经时代沧桑的我们是幸运的——这种见解在今日已经完全不可能了。这种见解只能掌生于政治与法都同样堕落的国民生活的泥沼

通过刚才展开的膽小怕事的理论,即鼓吹有义务割舍被威胁的权利的理论我展示了学问上的极端对立,我所支持的观点是把为权利而斗争提高为义务噺近哲学家海尔波特关于法的终极根据的见解的水平虽不能说较健全法感情这一高度相差悬殊,但的确处于较低的位置他认为法的根据(没有别的表述方法)是某种审美动机,即应该到争执的不快中去找寻在此没有必要说明不支持这一见解的理由,对此幸运的是我可鉯把某个友人的叙述作为佐证,假如站在审美的观点上评价法是正确的法的审美上之美与其说在于法排除斗争这一面,毋宁说在于它包含斗争这一面斗争的伦理正当性暂置题外,认为斗争本身从审美上看不为美的人也许将抹杀一切文学和艺术从荷马的《伊利亚特》和唏腊雕刻直到现在。因为对文学和艺术而言几乎没有在实际中显示出比采取各种形式的斗争更具魁力的素材。面对造型艺术和文艺双方┅道赞赏的人类力量的高度紧张(斗争)想要找出引起非审美上满足的感情、审美的不快感情的人是白费力气。对艺术和文学而言最高且最富效果的问题常常是人所形成的理念拥护,法、祖国、信仰、真理的理念拥护而这拥护常常就是斗争。

那么必须说明什么合于法本质,什么是悻于法本质的不是美学而是伦理学,伦理学非但不否认为权利而斗争在本书我所展开的诸条件存在之处表明,无论是個人还是国民为权利而斗争是他们的义务。海尔波特企图从法概念中割离出斗争这一要素恰恰是这概念独特的永远蕴含其中的要素——斗争是法永远的天职。正象无劳动则无所有无斗争便无法。“必须用你头上汗水结晶换取你的面包”与此命题同样富于真理性的还囿另一命题,即“你必须到斗争中去寻找你的权利”权利从它放弃准备斗争的瞬间也放弃了它自身,下面这位诗人的箴言对法也恰如其汾

这无疑是智慧的最后结论:

人必须每天不停地开拓生活与自由,

然后才配有生活与自由的享受。

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